?
Правила и стандарты доказывания факта использования компьютерной программы как объекта авторского права
Мировой IT-рынок уверенно развивается. В международном праве и в национальных правовых системах компьютерные программы охраняются как объекты авторского права. Защита авторских прав в отношении этих объектов сопряжена с доказыванием факта их использования. В судебной практике возникает ряд проблем, связанных с установлением эффективных, сбалансированных и в то же время справедливых правил и стандартов доказывания факта использования компьютерной программы. Цель: определить правила и стандарты доказывания факта использования компьютерной программы как объекта авторского права. Методы: формальной логики, сравнительно-правовой, системно-структурный и формально-догматический. Результаты: понимание объекта интеллектуальной собственности и использования такого объекта следует различать в двух смыслах: 1) повседневном и 2) юридическом. Содержание понятия «использование» и стандарты доказывания такого использования неодинаковы в различных институтах интеллектуального права. Чем более технологичным является охраняемый объект, тем более формализованным должно быть установление факта его использования. Выводы: российская судебная практика идет по пути формулирования правила, согласно которому в целом делать вывод о факте использования компьютерной программы правомерно на основании доказательств, которые достоверно отражают проведенное исследование ее исходного кода. В российской правовой системе сложилось два подхода к решению вопроса о хранении компьютерной программы в памяти компьютера: 1) само по себе хранение программы в памяти компьютера включается в содержание исключительного авторского права; 2) такое хранение не включается в содержание этого права. Правильным представляется второй подход, который основан на систематическом и телеологическом толковании части 4 Гражданского кодекса РФ, на историко-политическом и телеологическом толковании Договора ВОИС по авторскому праву от 20 декабря 1996 г.