• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 90 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Evgeniy Neverov. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2018. No. 1. P. 118-127.

В статье с позиций биографического подхода рассматривается история Юридического совещания, которое было официально учреждено 22 марта 1917 г. актом Временного правительства в качестве экспертного совета для подготовки различных юридических заключений, прежде всего о тех нормативных правовых актах, которые требуется издать Временному правительству для надлежащего правового сопровождения мероприятий новой власти. Автор проанализировал биографии членов Юридического совещания (Василий Маклаков, Федор Кокошкин, Николай Лазаревский, Владимир Набоков, Михаил Аджемов и барон Борис Нольде), в том числе их происхождение, образование, политическую карьеру, профессиональные и академические интересы. Большинство юристов совещания были представителями знатных московских и петербургских фамилий, принадлежали к кругам столичной интеллигенции. Они получили университетское юридическое образование в 1890-х гг., в период расцвета русской юридической школы. Взгляды юристов совещания на парламентский строй, права и свободы личности, независимость судебной власти и бессословную правовую систему, а также воззрения на общественную роль юридической профессии сформировались под влиянием либеральной профессуры, в период, когда университет был пространством наибольшего свободомыслия на фоне консервативной эпохи. Анализ биографий юристов совещания позволяет сделать вывод, что они были носителями нового правового этоса, т.е. специфической системы воззрений о праве, государственном управлении и месте юристов в обществе. Его характерной чертой являлась приверженность идее верховенства права, идеологии правового государства и гражданского общества.

Добавлено: 21 октября 2018
Статья
Волков А. К. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2009. № 6. С. 169-180.

Данная статья посвящена актуальной проблеме определения применимого права к договорным обязательствам в странах ЕС. Римская конвенция 1980 г. не явилась удовлетворительным способом для разрешения имеющихся проблем в данной сфере. ЕС столкнулся с проблемой по какому пути развиваться далее: развивать коллизионное регулирование, приняв Регламент «Рим I», или путем унификации права, разработки единого контрактного права ЕС.

Добавлено: 11 февраля 2013
Статья
Дунаева Н. В. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2011. № 1. С. 15-31.

Статья освещает содержание малоизвестного плана модернизации российского аграрного общества, подготовленного под руководством министра М. Н. Муравьева для  «коронного» (государственного) сектора  российского землевладения. Его анализ позволяет глубже оценить многие стороны глобальной крестьянской реформы 1861–1866 гг. и ее последствия для правового развития России.

Добавлено: 5 февраля 2013
Статья
Фиттипальди Э. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. № 6. С. 6-73.

В своей статье «Права человека в контексте петражицкианской перспективы» профессор А. Поляков критикует «строгое петражицкианство» профессора Фиттипальди. В данной статье Фиттипальди отвечает на критику Полякова. Фиттипальди утверждает, что научные понятия отбирают классы явлений, способные войти в качестве причин в номологические гипотезы. Право, стипулятивно определяемое как особый класс психических явлений (псиправо), а именно как восприятие/представление действий в сочетании с императивно-атрибутивными эмоциями (понятием, близким по смыслу к sense of entitlement или Rechtsgefühl), — это непосредственная причина конфликтов и, в свою очередь, унификационных тенденций, в некоторой степени противодействующих им (позитивизация, формализации, дикасполизация — от δικασπόλος). Кроме того, псиправо вызывает появление соцправа, понимаемого как последовательные явления, степень существования которых возрастает со степенью совместимости правовых явлений (псиправо), встречающихся в конкретном обществе. Если псиправо является дистальной причиной таких явлений, как государства или рыночная экономика, то соцправо можно рассматривать как их проксимальную причину и поэтому как научно легитимное понятие. В других частях данной статьи Фиттипальди защищает различие между интуитивным и положительным псиправом и подчеркивает необходимость как юридической догматики (включающей в себя деонтическую логику), так и резко отличающихся от нее псиправа и соцправа, тем самым давая понять, что строгое петражицкианство, вероятно, несовместимо с интегральной концепцией права.

Добавлено: 11 октября 2018
Статья
Русинова В. Н. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 3. С. 50-63.

Решения Европейского суда по правам человека внесли вклад в развитие теоретических концепций, связанных с соотношением международного гуманитарного права и международного права прав человека, задав вектор по более широкому применению норм о правах человека в области защиты права на жизнь в вооружённых конфликтах. В статье рассматриваются три основных направления такого развития: во-первых, ужесточение проверки соблюдения государствами своих негативных обязательств по соблюдению права на жизнь, во-вторых, конкретизация обязанностей по принятию мер предосторожности для защиты гражданских лиц и объектов в ходе нападения на военные объекты, и, в-третьих, расширение сферы применения обязательства по проведению расследования случаев гибели людей в вооружённых конфликтах.

Добавлено: 25 октября 2013
Статья
Комлгин Д. Л., Ялбулганов А. А. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. № 5. С. 159-173.
Добавлено: 22 сентября 2012
Статья
Алексеева Т. А. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2015. № 3(320). С. 229-248.

В статье анализируется попытка преобразования испанской монархии в федеративную республику и ее юридического оформления в конституционном проекте, внесенном в учредительные кортесы в 1873 г. Установление республи- канской формы правления было обусловлено фактической невозможностью и нецелесообразностью восстановления монархии, а также рассматривалось в качестве условия федерализации Испании и реализации принципа суверени- тета. Конституционное оформление федерации базировалось на исторических особенностях государственности на Пиренейском полуострове, на многоаспектном понимании принципа суверенитета. Идея вертикального и горизон- тального разделения властей, представленная в конституционном проекте 1873 г., стала основой желаемой организации государства и функционирования власти. Новеллой применения принципа стало появление четвертой власти, на- званной «связующей» и вручаемой президенту республики, предназначенному выполнять в системе государственных органов функции главы государства и примирителя. Значение опыта 1873 г. обнаруживается при анализе государ- ственного устройства Испании по конституциям 1931 и 1978 гг.

Добавлено: 9 декабря 2015
Статья
Цепов Г. В. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. № 6. С. 74-93.

Статья посвящена проблеме соотношения частных и публичных интересов во внутренней деятельности коммерческих корпораций. Развитие человеческого общества привело к специ ализации труда и объединению производственных ресурсов: средства многих оказались под управле нием избранных. Используя свое положение, кон тролирующие лица коммерческих корпораций могут извлекать экономические выгоды за счет других участников, работников, контрагентов корпораций и общества в целом. Принятие на себя крупными кор- порациями чрезмерных экономических рисков вызывает системные экономические кризисы, причи- няющие вред гражданам, напрямую не вовлеченным в коммерческую деятельность. Указанные проблемы породили вопрос о социальной ответственности бизнеса, или, иначе говоря, о том, в чьих интересах должны действовать менеджеры коммерческих корпораций. Проанализировав основные теории юридических лиц, сложившиеся в СССР и западных странах, автор в своем исследовании опирается на контрактную теорию корпорации и теорию транзакционных издержек. Поскольку будущие результаты деятельности корпорации неизвестны, то контракты с участниками корпорации не могут быть полностью детерминированными. В от- личие от договорных кредиторов инвесторы, вкладывающие средства в уставный капитал, не имеют возможности торговаться о цене предоставленных корпорации ресурсов. Поэтому до наступления определенных юридических фактов у участника нет имущественных требований к корпорации, а существует лишь защищенная законом «надежда». Именно данное качество позволяет отграничить корпоративные отношения от вещно-правовых и обязательственных отношений. Специфика корпоративных отношений определяет то, что менеджеры коммерческих корпораций не должны осуществлять свою деятельность вопреки правомерным общим интересам членов корпорации. Наделение менеджеров правом, а тем более обязанностью действовать в публичных интересах вопреки интересам участников противоречит природе корпорации.   

Добавлено: 2 ноября 2018
Статья
Антонов М. В., Поляков А. В. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. № 4. С. 131-137.
Добавлено: 13 мая 2013
Статья
Мелкевик Б. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. № 1. С. 37-56.

Автор рассматривает проблемы, связанные с некритичным использованием термина «право» в современном языке. Не имеющий смысловых границ дискурс о праве обозначается в работе как «новый юридический нарратив». Этот нарратив разрушает язык, используемый юристами, а взамен навязывает идеологию, искажающую первоначальный смысл старых слов, делая это под предлогом политкорректности. Изучая многозначность, придаваемую термину «право» в современных дискуссиях, автор приходит к выводу, что подобная многозначность успешно может быть использована в политических целях для легитимации существующих властей и их установлений.

Добавлено: 15 октября 2012
Статья
Осветимская И. И. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2017. № 2. С. 150-167.

В данной статье автором рассматривается государственный суверенитет: от классических определений, представляющих суверенитет абсолютным, до теорий, нивелирующих его как изжившее себя понятие, ненужное в современном мире. Анализируются представления о суверенитете как о сущностном свойстве государства в противовес мнениям о том, что он является свойством государственной власти. Автор рассуждает над вопросом, сводится ли суверенитет к набору прав и полномочий государства или выступает лишь формально-юридической возможностью обладать правами и полномочиями. Делается акцент на рассмотрении таких сущностных характеристик суверенитета, как верховенство и независимость, неделимость или делимость. Анализируется преобразование суверенитета вследствие развития глобализации, в связи с деятельностью надгосударственных институтов. Проводится различие между понятиями «государственный суверенитет» и «международная правосубъектность».

Автор приходит к выводу о том, что суверенитет имеет не абсолютный, а относительный, ограниченный и конвенциональный характер Относительность суверенитета обусловлена его зависимостью от исторического и социокультурного контекста. Ограниченность проявляется в том, что в разные эпохи мы можем обнаружить разные ограничители государственного суверенитета: Бог, Церковь, правопорядок, международное право, права человека, надгосударственные институты. Содержание суверенитета определяется взаимообусловленностью с иными социально-правовыми явлениями, с обществом и обновляется в каждую новую эпоху, в чем проявляется его конвенциональность. Кроме того, понятие суверенитета включает в себя также и правовую коммуникацию. Правовая коммуникация в контексте суверенитета проявляется в двух аспектах: внутреннем (легитимная деятельность власти внутри государства в соответствии с национальным и международным правом) и внешнем (внешнеполитическая деятельность в соответствии с международным правом) и предполагает обусловленность суверенитета общественным мнением, а также международным признанием. Это внутреннее и внешнее правовое общение является необходимым свойством суверенитета правового государства.

Добавлено: 10 октября 2018
Статья
Медведев И. Р. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2007. № 1. С. 136-151.

Проблематика гражданского судопроизводства всегда считалась весьма обширной, включающей в себя множество вопросов различной степени важности. На разных этапах становления общества и государства ученые старались заострять свое внимание практически на каждом из этих вопросов, однако некоторые из них можно считать ключевыми, основополагающими для становления данной отрасли. К таковым с уверенностью можно отнести «вечно молодую» проблему, связанную с действием принципов диспозитивности и состязательности. Хотя последние достаточно подробно исследованы в отечественной процессуальной литературе, вместе с тем, как правило, их понимание основывается на переписывании трудов отечественных же ученых, что не может радовать, поскольку развитие и совершенствование всей системы в целом возможно только исходя из ин формации, полученной извне. На наш взгляд, особенно полезным здесь должен оказаться опыт стран англоамериканской правовой семьи.

Добавлено: 9 ноября 2016
Статья
Антонов М. В., Поляков А. В. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. № 3. С. 176-179.
Добавлено: 12 мая 2013
Статья
Гурвич Г. Д. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2005. № 4. С. 138-164.

В работе Г.Д. Гурвича рассматриваются приниципы философско-правовых концепций Б.Н. Чичерина и В.С. Соловьева

Добавлено: 9 мая 2013
Статья
Антонов М. В., Самохина Е. Г. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2012. № 4. С. 267-271.

Настоящая статья посвящена обзору целей и основных направлений деятельности Европейской академии теории права. Авторы указывают на те задачи, которые современность ставит перед теорией права как научной и учебной дисциплиной, и анализируют опыт решения таких задач в Европейской академии теории права. В частности, затрагивается вопрос использования передовых технологий и смены приоритетов в преподавании теории права. Особый акцент делается на стремлении Академии к формированию единого европейского интеллектуального пространства в преподавании теории права и в научных исследованиях по данному направлению. Одним из показателей такого стремления является проект AMELIE, реализация которого предполагает создание единой магистерской программы по теории права, в которой участвуют сразу несколько крупных европейских университетов. В заключение авторы подчеркивают необходимость реформирования российской системы юридического образования, полагая целесообразным в этом отношении изучение позитивного опыта Европейской академии теории права.

Добавлено: 8 мая 2013
Статья
Алексеева Т. А. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2016. № 5. С. 114-143.

В статье анализируются четыре периода конституционного оформления правил замещения поста главы государства в Испании. При этом подчеркивается, что они имеют своим источником средневековые обычаи и законы Кастилии и Арагона. Особое внимание уделено значению введения в Испании в начале XVIII в. (в связи с началом правления Бурбонов) «салического закона», действовавшего во Франции. Политические и юридические последствия, возникшие в связи с его применением, существенно повлияли на конституционное развитие института короны в Испании в XIX в. Будучи закрепленными в Конституции 1812 г., правила престолонаследия были развиты в конституциях 1837, 1845, 1856, 1869 (частично), 1876 и 1978 гг. и оформили национальную традицию замещения поста главы государства. К отказу от нее не привели перерывы, вызванные абсолютистским правлением Фернандо VII,революцией 1868 г., установлением I и II Республик, диктатуры Ф. Франко. Конституционный порядок замещения поста главы государства определялся структурированной группой норм, закреплявшей имя правящего короля, принципы и правила наследования престола (общих и специальных для конкретного монарха), возраст его совершеннолетия и принесение присяги кортесам как основания для занятия трона, положения о досрочном завершении правления, о принце Астурийском, регентстве и опекуне. Конституции закрепляли принципы единонаследия, первородства, предпочтения более близкой степени родства и старших младшим, права представления. Автор приходит к выводу о том, что бурная политическая история Испании слабо отразилась на конституционном оформлении правил замещения поста главы государства. Все испанские монархические основные законы содержали нормы,отражавшие преемственность, свойственную эволюции испанского конституционализма, и внесли свой вклад в обеспечение стабильности не только института короны, но и испанской государственности в целом, что отражено и в ныне действующей Конституции.  

Добавлено: 11 июля 2017
Статья
Козырин А. Н. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2010. № 6. С. 103-106.

В статье содержится краткая биографическая информация о профессоре финансового права Московского и Петербургского университетов И. Х. Озерове (1869-1942), позволяющая оценить его вклад в развитие финансовой и финансово-правовой науки России на рубеже XIX-XX вв. Статья предваряет публикацию работы И. Х. Озерова «О приемах изучения финансовой науки», в которой были заложены основы применения социологического метода при исследовании финансовых отношений.

Добавлено: 30 сентября 2012
Статья
Алексеева Т. А. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2017. № 5. С. 174-201.

Статья посвящена идейным и юридическим источникам формирования понятия главы государства в Испании. Автор обнаруживает его интеллектуально-историческую подоплеку в римской и средневековой политико-правовой мысли, воспринимавшей короля как главу сообщества (королевства, республики). Установлено, что первоначально понятие было признано в испанской публично-правовой науке, развивавшейся под влиянием зарубежной юриспруденции, обобщившей конституционный опыт в государствах Европы и Америки. Оригинальность понятия главы государства обнаружилась в Испании в ХХ в. Оно оказалось востребованным на конституционном уровне и было приспособлено к политико-правовым реалиям с учетом теоретического и законодательного опыта, накопленного в самой Испании (в том числе идей Ф.Суареса) и в других государствах (в том числе в Бразилии). Республиканцы применили в Конституции 1931 г. исследуемое понятие как технико-юридический прием для определения места учрежденного поста президента в системе органов государственной власти, что было сделано с учетом опыта 1873 г. и идей Б. Констана. В период диктатуры Ф. Франкo был учрежден пост, а затем и институт главы государства. Обозначавшее их понятие (до 1947 г.) было близким по содержанию экстраординарной высшей магистратуре С. Боливара, разработанной в условиях борьбы испанских колоний за независимость. При придании указанному институту универсального характера (он охватывал и будущего короля) каудильо заимствовал из Франции, Германии и Италии понятие главы государства с его верховенством в осуществлении государственной власти. Понятие главы государства и обозначенный им институт оказались эффективными при переходе Испании от авторитаризма к демократии. Закрепленный Конституцией 1978 г. институт короны (как разновидность института главы государства) и статус короля, реализующего его функции, отражают самобытность сложившегося понятия. Сделан вывод о том, что в различные исторические моменты рассмотренное понятие в Испании имело разное содержание.

Добавлено: 14 июня 2018
Статья
Алексеева Т. А. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2009. № 3. С. 88-101.

Статья посвящена отклику российского общества на провозглашение Испанской (Кадисской) конституции 1812 г. Особое внимание уделено ее значению для формирования политико-правовых взглядов декабристов, проанализировано ее влияние на конституционный проект Н. Муравьева.

Добавлено: 7 апреля 2013
Статья
Фогельсон Ю. Б. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 1996. № 2. С. 30-42.
Добавлено: 19 марта 2013
Статья
Антонов М. В. Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2013. № 4. С. 254-263.

В данной работе исследованы ключевые идеи, тезисы, схемы, приведенные в посвященной вопросам кодификации монографии венгерского мыслителя Чабы Варги. Профессор Варга обращает особое внимание на взаимообусловленность кодификационных проектов и той социально-культурной среды, в которой эти проекты формулируются и реализуются. Схожесть и даже аналогичность техник классификации нормативно-правового материала еще не гарантируют одинаковых результатов, которые складываются из множества переменных. В работе Ч. Варги изучается взаимосвязь этих переменных величин, причем особое внимание уделяется анализу тех идеалов, которые пытаются реализовать авторы кодификационных проектов. Полная кодификация права, создание беспробельной и непротиворечивой системы права, по мнению профессора Варги, является утопичной мечтой, которая тем не менее играет решающую роль в кодификации. В рассматриваемой монографии предлагается сложная многоаспектная классификация видов кодификации, прослеживаются особенности процессов и стратегий упорядочения нормативно-правового материала в зависимости от типа правовой культуры, социальных и экономических задач, реализации которых призвана содействовать кодификация

Добавлено: 28 июля 2013