• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдены 384 публикации
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Нагорная И. И. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 2. С. 223-234.

В статье исследуется доктрина смягчающих обстоятельств, зародившаяся в странах Африканского Содружества Наций. Причиной ее возникновения стало существование в странах, следующих традиции общего права, обязательного наказания в виде смертной казни за тяжкое убийство инекоторые иные преступления. Доктрина предполагает возможность избежать смертной казни при наличии обстоятельств, уменьшающих моральную упречность деяния, которая отнюдь не тождественна вине в уголовно-правовом смысле. Анализируются обстоятельства, признаваемые африканскими судами как снижающие моральную упречность содеянного. Рассматривается критика доктрины, приведшая к ее отмене или модификации в различных странах. Указывается наее изъяны: возложение бремени доказывания смягчающих обстоятельств на подсудимого; необходимость признавать свою вину, чтобы избежать смертной казни; невозможность учесть обстоятельства, не существовавшие на момент совершения преступления (раскаяние, ухудшившеесяздоровье и т.п.). Это приводит к выводу, что сегодня наиболее приемлемой представляется полная отмена обязательной смертной казни. Рассматривается значение понятия моральной упречности для российской уголовно-правовой мысли. Обосновывается вывод, что данная категория лежит воснове осознания общественной опасности «традиционных» преступлений (убийство, разбой, изнасилование и т.п.). При этом основой осознания общественной опасности сравнительно новых уголовно-правовых запретов, в том числе в экономической сфере, является понимание неуголовной противоправности содеянного. Недобросовестность и моральная упречность рассматриваются как предпосылки вины. Получая юридическое закрепление в нормах уголовного закона, они дают возможность установить степень вины субъекта в рамках одной и той же формы вины. Речь идето смягчающих и отягчающих наказание обстоятельствах по УК Российской Федерации. Смягчающие обстоятельства могут быть как связаны со степенью вины субъекта, так и не связаны с ней. В первом случае они являются отражением принципа справедливости, во втором — соображений милосердия. Отягчающие вину обстоятельства должны быть связаны со степенью вины субъекта (или с рецидивом). И справедливость, и милосердие должны получить адекватное отражение в нормах уголовного закона. Возвращение к понятию моральной упречности и недобросовестности необходимо при оценке существующих уголовно-правовых норм и при формулировании новых.

Добавлено: 18 июля 2016
Статья
Калпин А. Г. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4. С. 40-51.
Добавлено: 15 января 2010
Статья
Овчарова Е. В. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 1. С. 89-111.

Статья посвящена рассмотрению налогового комплаенса как системы превенции нарушений налогового законодательства, с одной стороны, и оценки налоговых рисков с управлением ими, с другой. Такой подход к налоговому комплаенсу позволяет рассмотреть как подходы к оценке налоговых рисков налоговых органов, направленные на обнаружение нарушений налогового законодательства, так и налогоплательщиков, целью которых является оптимизация налогообложения законными способами. Налоговый комплаенс исследуется как система и предупредительных, и стимулирующих мер административного принуждения одновременно. Анализ системы этих мер строится с учетом их целей и оснований их применения, способа обеспечения ими правопорядка и содержания данных мер. Это позволило автору выявить недостатки как в правовом регулировании, так и в практике применения рассматриваемых мер административного принуждения за нарушения налогового законодательства, выработать и предложить в статье способы решения указанных проблем. В статье сделан вывод о ненадлежащих организационно-правовых гарантиях реализации правового статуса налогоплательщика, налогового агента, кредитной организации из-за отсутствия определенного в налоговом законодательстве и закрытого, т.е. исчерпывающего перечня налоговых рисков и критериев их оценки. Вывод основан на системном правовом исследовании механизма правового регулирования налогового контроля, особенностей его организации, структуры и правового статуса органов налогового контроля в России. Предупредительные меры налогового комплаенса рассматриваются как часть системы мер административного принуждения в комплексе с пресекательными, обеспечительными, карательными и восстановительными мерами административного принуждения, которые применяются за нарушение налогового законодательства. При этом в статье положительно для совершенствования налогового комплаенса оцениваются перспективы перехода от вертикальных к горизонтальным налоговым правоотношениям, т.е. широкого внедрения налогового мониторинга как метода контроля и постепенного отказа от налоговых проверок по мере повышения эффективности риск-ориентированного подхода в налоговом контроле. Однако все это возможно только при внедрении концепции правозаконности в механизм правового регулирования налогового контроля, предполагающей реализацию в правовом регулировании и в правоприменительной практике всех конституционных принципов налогообложения и сборов.

Добавлено: 11 марта 2021
Статья
Панченко П. Н. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1. С. 48-62.

В статье рассматриваются предложенные Президентом Российской Федерации направления реформирования действующего уголовного законодательства с учетом осуществления стратегии модернизации страны. Особое внимание уделяется предложениям по либерализации уголовной политики в сфере противодействия налоговым преступлениям. Аргументируется вывод о необходимости такого же подхода и в отношении законодательства о других экономических преступлениях при сохранении сформировавшегося в последние годы достаточно жесткого подхода в отношении иных преступлений (в особенности насильственных).

Добавлено: 17 октября 2012
Статья
Гетьман-Павлова И. В., Варей-Соммьер П. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 1. С. 22-42.

В статье анализируются проблемы отказа в признании и принудительном исполнении иностранных арбитражных решений по причине нарушения сверхимперативных норм права страны места исполнения решения. Авторы анализируют, в какой степени должны быть нарушены подобные нормы, чтобы это могло быть правомерным основанием для отказа в признании и исполнении иностранного решения. Исследование проводится на основе анализа французской и российской судебной практики. В первой части статьи авторы разграничивают понятия «сверхимперативные нормы» и «публичный порядок», утверждая их как два различных правовых института, две различные правовые категории, имеющие смежный характер. Механизм действия сверхимперативных норм существенно отличается от оговорки о публичном порядке. Оговорка о публичном порядке действует в случае нарушения либо угрозы нарушения фундаментальных правовых принципов, обладающих высшей императивностью, универсальностью, особой общественной значимостью и составляют основу экономической, политической, правовой системы государства с учетом его международных обязательств. Сверхимперативные нормы (нормы непосредственного применения) – это нормы, которые вследствие указания в них самих или ввиду их особой значения для прав и интересов участников гражданского оборота, регулируют соответствующие отношения независимо от подлежащего применению права. Сверхимперативные нормы часто называют «международными императивными нормами», «нормами непосредственного применения» и «законами международного публичного порядка», указывая на их обязательный характер и связь с публичным порядком. Кассационный суд Франции не включает сверхимперативные нормы страны суда в международный публичный порядок. Российская судебная практика включает сверхимперативные нормы страны суда в понятие «публичный порядок Российской Федерации». Во второй части статьи анализируется, может ли «простое» нарушение сверхимперативной нормы права страны места исполнения решения приравниваться к нарушению публичного порядка. Сделан вывод, что «простое» нарушение таких норм не рассматривается как нарушение публичного порядка ни во Франции, ни в России. Отказ в выдаче экзекватуры может иметь место лишь в том случае, если нарушение сверхимперативной нормы носит «очевидный, реальный и конкретный характер» и квалифицируется как «простое» нарушение международного публичного порядка. Авторы подчеркивают, что такой подход может привести к неоправданному расширению сферы применения оговорки о публичном порядке.

Добавлено: 27 мая 2015
Статья
Лукьянова Е. А. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 1. С. 180-193.

Статья является попыткой анализа трансформации взаимоотношений государства и общества в современной России. В ней анализируется реакция населения на пять наиболее резонансных изме­нений российского законодательства, принятых в 2012-2013 гг.: ужесточение санкций за участие в публичных мероприятиях, введение понятия некоммерческой организации — иностранного агента, ограничение свободы дискуссии в средствах массовой информации и сети Интернет, расширение понятия запрещенной политической деятельности. Поправки в законодательство стали ответом на резко возросшую с зимы 2011-2012 гг. общественную активность граждан. Каждый из рассма­триваемых законов стал предметом жесткой критики со стороны общества, а их применение было фактически блокировано.
Общественная экспертиза подтвердила наличие у всех них схожих дефектов, касающихся как со­держания закона (подмена его предмета и законодательного целеполагания), так и процедуры его принятия (крайняя поспешность, голосование без необходимого обсуждения, с нарушением правил и принципов законодательного процесса). Законы принимали «по конкретному случаю» — ad hoc. Это делает все пять актов сомнительно конституционными и влекущими нарушение конституцион­ных прав граждан. Кроме того, они вступают в противоречие с международными обязательствами, взятыми на себя Россией. Всем рассматриваемым актам присуща правовая неопределенность (не­ясность, двусмысленность изложения нормативного материала). Наконец, все анализируемые нор­мативные акты в той или иной степени нарушают системность и непротиворечивость российского законодательства. Ответом общества на неадекватное правовое регулирование стало осознанное гражданское неповиновение.
В связи с этим особенно важен анализ причин сложившейся ситуации, которая в данном случае кроется в порядке проведения выборов и подсчета голосов. Происходит отрицательный отбор при формировании депутатского корпуса: его персональный состав зависит от степени лояльности его большинства к Президенту и исполнительной власти. Отсюда берут начало депрофессионализа­ция законотворческой деятельности российского парламента и снижение его компетентности, а также крайне низкий уровень оценки деятельности парламента обществом.

Добавлено: 26 марта 2015
Статья
Гетьман-Павлова И. В. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С. 4-20.

Объектом исследования настоящей статьи является теория международного частного права, разработанная в труде немецкого ученого XVII века Жана Николя Гертиуса. В статье анализируются его основные доктринальные построения, правила разрешения конфликтов законов, их значение и актуальность для современного МЧП. Фигура Жана Николя Гертиуса занимает центральное место в немецкой теории статутов. Способы разрешения конфликтов разнонациональных законов, предложенные этим ученым, предопределили развитие немецких коллизионных доктрин XIX–XX веков; разработанные им практические решения закреплены в современном законодательстве и судебной практике. Однако конфликтная теория Гертиуса противоречива, отличается двойственностью, жизненные примеры не вписываются в жесткие теоретические категории. В статье сделан вывод, что при всей критике теоретических построений Гертиуса необходимо признать его весомую положительную роль в развитии доктрины МЧП. Он обогатил терминологический аппарат МЧП, впервые предложив термины «коллизии законов», «коллизионное право», которые восприняты судебной практикой, законодательством и доктриной большинства стран мира. Три правила Гертиуса – это, по существу, три варианта иностранного элемента (субъект, объект, факт), которые нужно выявить и оценить с точки зрения выбора компетентного законодательства. Сконструированные им 63 казуса охватывают право лиц, деликты, наследование, имущественные права супругов, контракты, процесс – т.е. все сферы, в которых могут возникнуть конфликты законов. В своей диссертации Гертиус практически исчерпывающим образом отразил все потенциальные коллизионные ситуации. Он подтвердил «классическое» понимание смешанных статутов как законов о форме юридических действий; утверждал обязанность применения иностранного права; указывал на необходимость унификации местных законов для ликвидации интерлокальных коллизий. Все эти результаты обладают высокой значимостью и, несмотря на то, что в своей теории «Гертиус является жертвой различных, порой несовместимых влияний», его практический такт практически всегда помогал ему находить правильные коллизионные решения.

Добавлено: 2 апреля 2016
Статья
Гетьман-Павлова И. В. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1. С. 12-20.

Статья посвящена знаменитому французскому ученому Бертрану д’Ар-жантре (1519—1590 гг.), который в литературе международного частного права считается основоположником «классической» теории статутов. В работах д’Аржантре впервые было сформулировано деление всех законов на личные, реальные и смешанные статуты. В то же время ученому не удалось выработать каких-либо универсальных критериев для разрешения проблем конфликтного права. Его теория не отличается целостностью и последовательностью. Несмотря на это, впоследствии концепция д’Аржантре была востребована в законодательстве многих стран Западной Европы XVIII—XIX вв.

Добавлено: 17 октября 2012
Статья
Полдников Д. Ю. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 1. С. 64-80.

В статье исследуется научная доктрина ius commune как формальный источник права Западной Европы XIV–XVIII вв.: дается определение, проводится различие между доктриной и смежными понятиями, анализируются причины ее возникновения, приобретения и утраты нормативного значения, выявляется преемственность и существенные отличия по сравнению с современной концепцией научной доктрины стран континентальной Европы.

 

Добавлено: 2 мая 2013
Статья
Петухова Е. П. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2014. № 1.

В статье изложены подходы к определению национального достояния, дано сравнение с подобными правовыми категориями, описаны случаи использования термина «национальное достояние» в нормативных правовых актах, проанализировано правовое содержание режима национального достояния на примере природных ресурсов.

Добавлено: 7 ноября 2013
Статья
Сивицкий В. А. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2013. № 4. С. 191-194.

Представленный текст является рецензией на книгу Н.С.Бондаря "Российское юридическое образование как конституционная ценность: национальные традиции и космополитические иллюзии" (Серия "Библиотечка судебного конституционализма. Вып. 3, М., 2013)

Добавлено: 23 апреля 2014
Статья
Цай К. А. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2016. № 1. С. 103-111.

Статья посвящена рассмотрению проблемы расширения российской уголовно-правовой юрисдикции посредством принятия Федерального закона от 05.05.2014 г. № 91-ФЗ «О применении поло-жений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». В рамках указанного нормативного правового акта законодатель отказался от традиционного дифференцированного закрепления правил действия уголовного закона во времени и пространстве, объединив их в тексте единой коллизионной нормы. В истории уголовного права нашей страны,равно как и в современной законодательной практике зарубежных государств, отсутствуют аналоги приведенного решения, что в совокупности с некорректной юридико-технической регламентацией привело к двоякому толкованию коллизионной нормы ст. 2 указанного Федерального закона. Судебная практика применяет рассматриваемое предписание исключительно в контекстеобратной силы уголовного закона, каких-либо упоминаний о территориальном юрисдикционномаспекте судебные решения не содержат. Такое толкование видится не совсем точным в связи с не-возможностью применения к правоотношениям, относящимся к предмету Закона, правил ст. 11 и12 УК РФ. Другими словами, действие УК РФ в отрыве от рассматриваемого Федерального законане распространяется на деяния, совершенные на территориях Республики Крым и города Сева-стополя до 18.03.2014 г. В связи с этим более приемлемым является основанное на анализе клас-сических структур нормативных предписаний, устанавливающих пределы действия уголовного за-кона, доктринальное понимание нормы ст. 2 как дуалистической пространственно-темпоральнойколлизионной нормы. Автор подвергает критике законодательную регламентацию ст. 2 в связи снедостатками ее юридической техники, существенными внутренними концептуальными противоречиями, несогласованностью избранного законодателем дуалистического подхода с классически-ми постулатами российской уголовно-правовой юрисдикционной теории. На основании анализа от-ечественной доктрины, российского и зарубежного законодательства, а также судебной практикивыработана авторская модель ст. 2 Федерального закона № 91-ФЗ.

Добавлено: 2 мая 2016
Статья
Мишина Е. А. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. Т. 1. С. 73-87.

Тема данной статьи - в какой степени институты гражданского общества и научно-аналитические центры имеют возможность участвовать в проведении анализа нормативных правовых актов. В статье охарактеризована действующая законодательная база в данной сфере, описан и проанализирован проект закона «Об общественной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативно-правовых актов», отражена деятельность институтов гражданского общества в сфере анализа законопроектов. В статье приводятся примеры деятельности научно-аналитических центров в сфере анализа последствий нормативных правовых актов с использованием различных типов социологических инструментов. Описана деятельность Института правовых исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в данной сфере.

Добавлено: 4 октября 2012
Статья
Постникова Е. В. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 1. С. 234-254.

В статье представлен один из аспектов соотношения экономических свобод внутреннего рынка Европейского Союза (ЕС) и защиты прав человека на примере права на защиту персональных данных, соблюдение которого чрезвычайно актуально сегодня. Внутренний рынок, являясь центром европейской интеграции, представляет собой одно из основных достижений ЕС, однако его потенциал не используется в полной мере. Правовое регулирование внутреннего рынка должно постоянно приводится в соответствие с реалиями сегодняшнего дня, включая технологический прогресс, который усложняет соблюдение права на защиту персональных данных и создает препятствия на пути реализации экономических свобод внутреннего рынка. Для выявления значения соблюдения права на защиту персональных данных для надлежащего функционирования внутреннего рынка автор анализирует некоторые документы Европейской Комиссии за последние несколько лет, включая Стратегию для единого рынка, ежегодняе обзоры роста, отчеты о применении Хартии ЕС об основных правах. Так, одним из инструментов повышения эффективности единого внутреннего рынка как раз и выступает защита персональных данных. Право на защиту персональных данных закреплено как в актах первичного, так и вторичного права ЕС. Особое внимание уделяется реформированию правового регулирования ЕС в этой сфере, особенно Регламенту 2016/679 о защите физических лиц в отношении обработки персональных данных и их свободном перемещении, который вступит в силу 2018 году: основным понятиям, сфере действия, принципам обработки персональных данных, правам физических лиц и др. Проводится сравнение с еще действующей Директивой 95/46 о защите физических лиц при обработке и свободном обращении персональных данных. Благодаря реформе, в том числе, вводится единое правовое регулирования для всего ЕС, которое должно усилить право на защиту данных и избавить предпринимателей от лишних расходов; упрощение правовых рамок посредством устранения административных и иных ненужных формальностей, например служба «одного окна»; более тесное сотрудничество между властями разных государств-членов; применение норм права ЕС и в отношении компаний, учрежденных в третьем государстве. Также обращается внимание и на практику Суда ЕС, в которой последний неоднократно напоминал институтам ЕС и государствам-членам об их обязанности соблюдать положения Хартии ЕС об основных правах в отношении права на защиту персональных данных.

Добавлено: 14 января 2018
Статья
Панов А. Б. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 4. С. 106-111.
Статья посвящена рассмотрению конкретных существующих проблем эффективности и справедливости административной ответственности. Затрагиваются проблемы законного представителя юридического лица, давность привлечения к ответственности. Данные проблемы законодательно не решены до сих пор и заслуживают надлежащего изучения.
Добавлено: 23 октября 2012
Статья
Герасимова Е. С. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2012. № 1. С. 182-193.

В статье рассматривается опыт Германии по расширению использования заемного труда и влияние на социальные процессы. 21 декабря 2011 г. на факультете права НИУ «Высшая школа экономики» состоялась встреча с Франком Хоффером, старшим исследователем Бюро по деятельности трудящихся Международной организации труда (Женева, Швейцария), и профессором Хартмудом Герхардом Зайфертом, экспертом по трудовому праву Германии и бывшим заместителем руководителя Научного социального института Фонда Ханса Бёклера (Германия). На встрече обсуждалась тема «Неустойчивая занятость: последствия для общества». Встреча была организована кафедрой трудового права факультета права НИУ ВШЭ совместно с представительством Фонда имени Фридриха Эберта в Москве и Центром социально-трудовых прав.

Добавлено: 19 ноября 2012
Статья
Ерпылева Н. Ю., Гетьман-Павлова И. В. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2018. № 2. С. 193-215.

Аргентина является одной из самых развитых стран латиноамериканского региона, что, безусловно, стимулирует законодателя уделять большое внимание совершенствованию национального регулирования трансграничных отношений. Международное частное право Аргентины было впервые кодифицировано в ГК (1869), но всегда развивалось в основном по линии «международного измерения», а «национальное измерение» всегда имело «остаточный» характер и не отражало адекватно современных тенденций в регулировании международных частных отношений. В 2015 году в Аргентине вступил в силу новый Гражданский и Коммерческий кодекс, Титул IV «Положения международного частного права» которого содержит довольно масштабное и подробное регулирование вопросов международного частного права и международного гражданского процесса. Аргентинский законодатель выбрал путь внутриотраслевой комплексной кодификации МЧП/МГП – в акт общей кодификации гражданского права в качестве отдельного особого раздела включены правила выбора применимого права и юрисдикционные нормы. В сравнении с ранее действовавшим регулированием новое МЧП Аргентины подверглось существенной модернизации, прежде всего, под влиянием европейских подходов – Закона о МЧП Швейцарии и регламентов ЕС о юрисдикции, применимом праве и исполнении иностранных решений. В статье анализируются наиболее существенные новеллы, затрагивающие институты Общей части МЧП: установление содержания иностранного права, квалификация правовых понятий, обратная отсылка, гибкие коллизионные привязки, автономия воли сторон, техника dépeçage и адаптация коллизионных норм. Сделан вывод, что в целом новое МЧП Аргентины производит положительное впечатление. С другой стороны, в регламентации общих вопросов МЧП можно отметить ряд серьезных недостатков, в частности: 1) институт renvoi сформулирован очень широко и неопределенно; 2) отсутствует специальная норма о предшествующих, предварительных и побочных коллизионных вопросах; 3) институт квалификации правовых понятий законодательно не урегулирован. Представляется, что эти недочеты являются издержками внутриотраслевого способа кодификации МЧП, и их можно было бы избежать, если бы Аргентина пошла по пути комплексной автономной кодификации МЧП/МГП.

Добавлено: 20 августа 2018
Статья
Калпин А. Г. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2011. № 4. С. 112-119.
В статье дана характеристика правового регулирования отношений, возникающих при перевозке груза автотранспортом. Отношения между автотранспортом и клиентурой возникают сразу же при подаче заявки или заказа клиентом. В договор перевозки эти субъекты вступят позднее — в момент сдачи-приемки груза. В статье показаны порядок сдачи груза, особенности его перевозки и передачи получателю, условия предъявления претензий и исков.
Добавлено: 23 октября 2012
Статья
Алексеевская Е. И. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. № 2. С. 4-16.

В рамках законотворческой работы над едиными правилами гражданского судопроизводства, которые будут применяться судами общей юрисдикции и арбитражными судами, автор обращает внимание на проблему унификации и кодификации принципов. Обосновывается тезис о необходимости использования более широкого подхода: включения в новый кодекс как основных, межотраслевых принципов и институтов, так и принципов международного права в области обеспечения прав, свобод и законных интересов человека, в том числе правосудием. На основе анализа основных положений и принципов международного права автором делается вывод, что имеется необходимость закрепления в новом кодексе принципов справедливого судебного разбирательства: быть осведомленным в отношении дела, затрагивающего права, свободы и законные интересы; свободно осуществлять процессуальные права; пользоваться бесплатной юридической помощью в случаях, предусмотренных федеральным законом; соблюдения частных и публичных интересов; соблюдения принципа правовой определенности. При этом акцентируется внимание на том, что часть принципов концепции справедливого судебного разбирательства уже знакома гражданскому и арбитражному процессам, а другая часть – лишь по постановлениям Европейского Суда по правам человека по жалобам против Российской Федерации. Однако механическое перенесение уже закрепленных принципов цивилистического процесса в новый кодекс не будет соответствовать задачам и цели гражданского судопроизводства. Принципы гражданского судопроизводства необходимо осмыслить с учетом прогрессивно развивающихся правоотношений, судебной практики, в том числе Европейского Суда по правам человека. Автор на примере реализации принципов публичности и рассмотрения дела в разумный срок наглядно демонстрирует объективную необходимость обновления содержания принципов гражданского судопроизводства с учетом использования электронных публичных сервисов. В статье также обращается внимание на необходимость установления единого уровня правовых гарантий, которые вытекают из общепризнанных принципов международного права соблюдения прав, свобод и законных интересов в судебных и несудебных процедурах.

Добавлено: 5 августа 2015
Статья
Шаблинский И. Г. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2008. № 2. С. 118-121.
Автор анализирует книгу «Комментарий к Конституции Российской Федерации» (М., 2009).
Добавлено: 12 октября 2012
Статья
Ганюшкина Е. Б. Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2. С. 116-118.

К 50-летию Российского университета дружбы народов авторитетный авторский коллектив юристов-международников выпустил новый учебник, который не только отличается от других учебников по этой же дисциплине привлекательностью обложки (в оформлении переплета использован фрагмент картины Диего Веласкаса «Сдача Бреды»), но и оригинальностью содержания. Уже с первой главы «Современный мир и международное право» читателю дают понять, что международное право развивается и совершенствуется с тем, чтобы эффективно воздействовать на все более усложняющиеся международные отношения.

Добавлено: 14 апреля 2013