• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдены 62 публикации
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Кичигин Н. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 3. С. 114-120.
Добавлено: 18 января 2012
Статья
Кашанин А. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 6. С. 45-61.

Целью работы является анализ механизма разграничения охраноспособного и общедоступного (механизма демаркации), используемого в системе копирайт США. При этом в работе сделан акцент не столько на описании самих по себе юридических средств, сколько на логике их взаимодействия друг с другом. На основе проведенного анализа сформулированы выводы о ряде тенденций и закономерностей, в том числе о факторах, определяющих развитие механизма демаркации, о корреляциях между элементами системы копирайт, а также о движении механизма демаркации к формализации, инструментализации и негативизации.

Добавлено: 17 ноября 2012
Статья
Гетьман-Павлова И. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 5 (60). С. 64-72.

В статье предпринята попытка восстановить в научном обороте «незаслуженно забытые» в современной доктрине международного частного права имена представителей школы бельгийского реализма XVI века Николя Эверара, Питера Пекиуса и Иоанна а Зандэ. Эти ученые предвосхитили классическую голландскую доктрину «международной вежливости», по сей день лежащую в основе англо-американского подхода к регулированию международных частных отношений. Теория бельгийского реализма, впервые сформулированная в работах Эверара, Пекиуса и Зандэ, сформировалась в рамках теории статутов – единственной в течение 500 лет доктрине международного частного права. В теории статутов бельгийский реализм является ее отдельным направлением, положившим начало строго территориальной концепции разрешения конфликтов разнонациональных законов. Однако в современной литературе имена основателей данного направления практически неизвестны, хотя их труды оказали самое серьезное влияние на судебную практику и доктрину того времени. В статье сделан вывод, что Эверар, Пекиус и Зандэ сформулировали коллизионные привязки, воспринятые современным законодательством; их исследования послужили основой для зарождения доктрины международной вежливости, воспринятой современным международным частным правом.

Добавлено: 3 марта 2017
Статья
Гетьман-Павлова И. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 6 (55). С. 1111-1116.
В статье на примере работ Иоганна Шильтера и Самюэля Штрайка исследуется развитие немецкой доктрины международного частного права в конце XVII века В ряду немецких ученых, занимавшихся проблематикой конфликтов законов, Иоганн Шильтер и Самюэль Штрайк занимают заметное место, однако их творчество и вклад в развитие учения о коллизионных нормах практически не известны отечественной юриспруденции. Они придерживались деления статутов на три группы, но предпочитали не употреблять терминологию statutes personalia, realia, mixta Ни Шильтер, ни Штрайк не восприняли голландскую доктрину comitas gentium, в связи с чем данных авторов нельзя считать представителями «голландско-немецкого варианта теории статутов» как концепции, в основе которой лежит международная вежливость. Эти немецкие ученые пытались объяснить применение иностранных законов с позиций гуманизма и божественного права. Конфликтные доктрины Шильтера и Штрайка представляют большой интерес и демонстрируют специфику немецкой конфликтной доктрины, оказавшей значительное влияние на становление законодательства по международному частному праву Германии.
Добавлено: 9 марта 2016
Статья
Кашанин А. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. № 2. С. 23-39.

В работе исследуются проблемы эффективности обеспечения личного неимущественного интереса автора произведения в системе копирайт. На основе анализа как традиционных, так и появившихся после реформы 1988 года средств обеспечения указанного интереса, сформулирован ряд общих выводов о природе личных неимущественных прав, возможностях распоряжения ими, а также о процессах вовлечения в имущественный оборот благ, рассматривавшихся ранее в качестве личных неимущественных.

Добавлено: 17 ноября 2012
Статья
Лузянин С. Г., Трощинский П. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 1. С. 60-69.

Статья посвящена исследованию вопросов нормативно-правового регулирования некоторых направлений обеспечения национальной безопасности Китайского государства в период нахождения у власти Си Цзиньпина. Отмечаются виды и характер угроз стабильности государства, с которыми сталкивается Китай в последние годы. В первую очередь к ним относятся терроризм, экстремизм, активизация деятельности западных специальных служб, стремящихся подорвать авторитет власти внутри Китая и ослабить его позиции на международной арене. Важным направлением в сфере обеспечения национальной безопасности является противодействие противоправной деятельности в сети «Интернет» китайского сегмента. Власти страны предпринимают ряд политических и правовых мер для ограничения противоправного контента, запрета работы на территории КНР крупнейших западных интернет-ресурсов, компаний и производителей программного обеспечения. Тем самым достигается относительная безопасность предлагаемого для китайской аудитории контента. Китайские власти также предпринимают ряд жестких шагов по регулированию религиозной сферы, которая нередко используется зарубежными силами для противодействия существующему режиму. Правящая партия проводит политику «китаизации религии», которая подразумевает обязательное соответствие вероучительной догматики социалистической идеологии с китайской спецификой. Противящиеся «китаизации» религиозные организации запрещаются, а их члены подвергаются преследованиям. Анализ особенностей нормативно-правового регулирования обеспечения национальной безопасности Китая позволяет констатировать, что государство столкнулось с рядом серьезных вызовов и угроз, противодействие которым требует от властей принятия решительных и жестких мер. Вместе с тем существует опасность, что чрезмерное «закручивание гаек» может привести к установлению в КНР режима авторитаризма.

Добавлено: 25 октября 2019
Статья
Нагорная И. И. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 2. С. 53-58.

Предметом исследования является проблема применения смертной казни в качестве обязательного наказания за определенные, наиболее серьезные преступления в США, странах Азии и Карибского бассейна. Анализируются возникающие в связи с этим конституционно-правовые вопросы. Рассматриваются решения зарубежных судов и позиции иностранных исследователей. Исследуется влияние правовых позиций Верховного суда США на зарубежные страны, имеющие сходные правовые системы, а также значение конституционно-правовой мысли иных стран для дальнейшего развития правоприменительной практики отдельных регионов и всего мира. Рассматривается непоследовательная позиция Сингапура по данному вопросу, а также нерешительность правительства Малайзии – двух государств, которые до недавнего времени являлись наиболее ярыми сторонниками обязательной смертной казни в Содружестве. Подтверждается глобальная тенденция к постепенной отмене смертной казни в качестве обязательного наказания, а также тот факт, что «азиатские ценности» не являются непреодолимым препятствием для достижения указанной цели.

Добавлено: 18 апреля 2016
Статья
Есаков Г. А., Хелльманн У., Головненков П. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2010. № 4. С. 122-132.
Статья посвящена вопросам законодательного, теоретического и судебного определения субъекта преступлений в сфере экономики по уголовному законодательству России и Германии в контексте юридических лиц. Авторами анализируются существующие теоретические концепции и судебная практика, выдвигаются предложения по улучшению существующих подходов. Особое внимание уделяется ответственности управляющего при банкротстве за преступные злоупотребления.
Добавлено: 18 ноября 2012
Статья
Мазаев Д. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 1 (26). С. 173-178.

Настоящая работа посвящена поиску основания, предмета, а также форм защиты нарушенного или же оспоренного исключительного права, которое является абсолютным имущественным правом обладателя товарного знака. Основная цель данной работы – найти соответствующее определение гражданско-правовой защиты исключительного права на товарный знак. Кроме того, необходимо обозначить момент возникновения права на защиту для понимания того, когда оно может быть реализовано и в каких формах.

Добавлено: 1 ноября 2013
Статья
Терещенко Л. К. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 1. С. 70-74.
Добавлено: 28 ноября 2011
Статья
Киселева О. П. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. Т. 5. № 60. С. 78-85.

При чрезвычайных обстоятельствах риск злоупотреблений государственными органами своими полномочиями гораздо выше, поэтому международное сообщество создало сложную систему заявления об отступлении от обязательств, которая в каждом международном договоре по защите прав человека имеет свои особенности. Более того, в текстах международных договоров можно встретить лишь общие формулировки, в то время как необходимое толкование легитимного отступления от обязательств содержится в актах международных органов по защите прав человека (судебных решениях, а также разъяснениях, таких как Замечания общего порядка Комитета по правам человека ООН). В данной статье проанализированы разные подходы международных органов к регулированию института отступления от обязательств по защите прав человека во время чрезвычайных ситуаций.

Добавлено: 27 декабря 2017
Статья
Постникова Е. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2008. № 3. С. 135-144.

Статья посвящена рассмотрению теоретических основ механизма правового регулирования предоставления услуг в Европейском Союзе. Основной целью данной статьи является раскрытие содержания понятия услуги в праве ЕС и выявление особенностей механизма правового регулирования свободы предоставления услуг. Представляется обзор доктринальных взглядов экономистов и юристов на понятие услуги и рассматривается, как определяется понятие услуги в праве ЕС. Четкое и всеобъемлющее определение понятия «услуги» является  необходимым элементом правового регулирования свободы предоставления услуг, в частности, для определения предметной сферы действия. На основании исследования положений учредительного Договора и практики Суда ЕС автор выявляет признаки услуг, которые, в частности, позволяют провести разграничение сфер действия свободы предоставления услуг и других основных свобод внутреннего рынка. Также рассматривается, каким требованиям должны отвечать поставщик и получатель услуг, чтобы на них распространялось действие права ЕС.

Добавлено: 18 января 2013
Статья
Янкевич С. В., Поветкина Н. А. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. № 4. С. 634-641.

Настоящая статья представляет собой исследование понятия «финансовая устойчивость» с позиции права применительно к финансовым (публичным) правоотношениям. Анализируется правовое регулирование понятия на международном уровне – в программных документах органов Организации Объединенный Наций и на наднациональном уровне – в договорах государств – членов Европейского Союза, в договорах государств – членов Евразийского экономического союза и решениях Евразийской экономической комиссии. В статье представлена характеристика понятия «финансовая стабильность» (financial stability), предусмотренного в правовых актах Великобритании, США, Германии, Польши, Чехии и Швеции. Отмечается, что универсальным значением понятия «финансовая стабильность» в законодательстве зарубежных стран выступает отсутствие нестабильности финансовой системы государства, принятие мер, предотвращающих финансовые кризисы, и минимизация их негативных последствий.

Добавлено: 4 декабря 2015
Статья
Калмыкова А. В., Терещенко Л. К., Едкова Т. А. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 2. С. 237-245.

Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию законодательного регулирования правового статуса технопарков в государствах-участниках СНГ.  На основе анализа законодательства Украины, Молдовы, Белоруссии, Казахстана, Армении и Таджикистана выявляются правовые основы создания и деятельности технопарков,  основания признания юридических лиц резидентами технопарка, основные направления деятельности технопарков и меры государственной поддержки.

Добавлено: 12 октября 2013
Статья
Терещенко Л. К., Едкова Т. А. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2013. № 2. С. 232-241.

Статья посвящена сравнительно-правовому исследованию законодательного регулирования правового статуса технопарков  в странах- участниках СНГ.  На основе анализа законодательства Республики Беларусь,  Молдовы, Украины, Казахстана, Армении и Таджикистана выявляются правовые основы создания и деятельности технопарков, основания признания юридических лиц резидентами технопарков, основные направления деятельности технопарков и меры государственной поддержки.

Добавлено: 3 октября 2013
Статья
Антипкина О. В. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 6. С. 122-128.

Финансовый кризис 2008 года стал катализатором финансовых реформ, проводимых в Европейском союзе с целью предотвращения банкротств системообразующих транснациональных банков и сохранения финансовой стабильности на едином рынке. В основу механизма урегулирования несостоятельности банков легла Директива о санации и урегулировании несостоятельности банков, которая должна была создать гармонизированные условия для предотвращения банкротства транснациональных банков в ЕС. Однако, несмотря на имплементацию Директивы в национальное законодательство государств-участников, решения судов и административных органов по спасению банков, принятые в одной стране, не всегда признаются и исполняются в других странах. Статья посвящена выявлению причин, по которым, несмотря на наличие наднационального правового акта, установить единый механизм урегулирования несостоятельности банков в ЕС представляется сложной задачей. В основе исследования лежит анализ существующей в ЕС судебной практики по признанию решений судов о применении мер Директивы для урегулирования несостоятельности банков. Детально анализируются два судебных дела: «Goldman Sachs International v. Novo Banco», которое рассматривалось английскими судами, и  «Bayerische Landesbank v Heta Asset Resolution AG», решение по которому принималось немецким судом. Учитывая, что исследование основывается на анализе судебной практики разных стран, основным методом исследования является сравнительно-правовой метод. Наравне с ним использовались аналитический и эмпирический методы. В результате исследования было сделано несколько выводов. Во-первых, само по себе принятие наднационального правового акта в ЕС не является решением существующих проблем, проявляющихся на национальном уровне. Во-вторых, дословное толкование Директивы влечет риск недостижения целей, положенных в основу правового регулирования. В-третьих, национальные суды государств – участников ЕС, принимая решения, действуют в интересах своей страны и своих граждан, а не в общеевропейских интересах. В заключении предлагается возможный вариант решения поставленной проблемы.

Добавлено: 26 мая 2019
Статья
Калмыкова А. В., Кичигин Н. В., Лукьянова В. Ю. и др. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2011. № 4. С. 73-81.
Добавлено: 10 октября 2013
Статья
Юмашев Ю. М. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. № 6. С. 70-82.

В статье прослеживается эволюция «Европейской» идеи от Первой мировой войны до наших дней. Анализируются доктринальные взгляды и концепции Р. Куденхова-Калерги, А. Бриана, У. Моргентау, Д. Митрани, Ж. Моне, Э. Хааса, А. Моравчика и других, определившие развитие современного Европейского Союза.

Добавлено: 31 августа 2013
Статья
Фокин Е. А. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2018. № 1. С. 89-95.

Статья посвящена концепции доступности правосудия, сформировавшейся во второй половине двадцатого века в Европе, и воспринятой в современном английском гражданском процессуальном праве. Центральное внимание уделяется вопросу обеспечения разумных сроков судопроизводства. Именно своевременность судебного разбирательства является одним из главных требований доступности правосудия, что нашло подтверждение как в практике Европейского суда по правам человека, так и в науке процессуального права. Статья открывается кратким обзором эволюции английского гражданского процесса во второй половине двадцатого века. Оценивается влияние практики Европейского Суда по правам человека на лишь частично кодифицированное английское процессуальное законодательство. Затем подробно рассматриваются идеи Флорентийского проекта, ставшие предпосылками не только осмысления концепции доступности правосудия в английской науке, но и в целом реформы английского гражданского судопроизводства. Уделяется внимание недооценённому вкладу итальянского профессора Мауро Каппеллетти в мировую процессуально-правовую науку. Наконец, в заключительной части статьи отражается современное состояние английского гражданского процесса, в частности анализируются Правила гражданского судопроизводства  (основной источник реформированного английского гражданского процессуального права) с точки зрения концепции доступности правосудия. В качестве примера успешных итогов состоявшейся реформы приводятся процессуально-правовые механизмы обеспечения разумных сроков судебного разбирательства в английском гражданском судопроизводстве.  Делается основной вывод о том, что положительный опыт английской реформы может быть образцом и источником вдохновения для государств, находящихся в поиске сбалансированного процессуального законодательства, в том числе и для России.  

Добавлено: 26 декабря 2017
Статья
Кобахидзе Д. И. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 6. С. 87-92.

Дан сравнительный анализ правового регулирования вопросов применения обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже, предусмотренного в законодательстве Англии, Китая и России. Автор уделяет внимание закрепленной в национальных законодательствах указанных стран компетенции государственных судов и третейских судов по принятию обеспечительных мер в интересах сторон арбитражного разбирательства, а также рассматривает особенности судебного содействия в связи с приведением в исполнение актов третейских судов об обеспечительных мерах. Из представленного анализа следует, что законодательные подходы к регулированию обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже могут значительно отличаться. Английский Закон об арбитраже 1996 г. подробно регламентирует полномочия третейского суда по принятию приказов об обеспечительных мерах и устанавливает ограничения на обращение в государственный суд за содействием. Одной из форм такого содействия является приведение судом в исполнение обеспечительных мер третейского суда. Законодательство Китая, напротив, относит полномочия по принятию обеспечительных мер в поддержку арбитража к исключительной компетенции государственных судов. В России Закон о международном коммерческом арбитраже 1993 г. наделяет третейские суды вышеназванными полномочиями и при этом позволяет сторонам обращаться за обеспечительными мерами в государственный суд, однако главная проблема заключается в отсутствии в законодательстве норм о принудительном исполнении арбитражных обеспечительных мер. Сделан вывод о необходимости гармонизации национальных законодательств в вопросе применения обеспечительных мер в международном коммерческом арбитраже для повышения эффективности арбитражного разбирательства.

Добавлено: 12 сентября 2018